2015 m. Nr. 8 (20) GLIMSTEDT TEISĖS ŽINIOS Ar įmanoma įrodyti valstybės kaltę? Pasiekėme, kad į Vyriausybės darbotvarkę būtų įtrauktos administracinių bylų teisenos įstatymo projektas, pagal kurį numatomas tik advokatų atstovavimas klientams. Bus ir dar keletas pokyčių, apie kuriuos nenoriu dar viešai kalbėti, tačiau jie turėtų pasirodyti artimiausioje ateityje Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė
AR VALSTYBĖ YRA ATSAKINGA UŽ SAVO VEIKSMUS? Per pastaruosius metus ne kartą susidurta su situacija, kai valstybės ar savivaldybės įstaigos, įsigydamos paslaugas ar darbus, ne iki galo laikosi Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) normų, Snoro ir Ūkio bankų veiklos nutraukimas bei prasidėjusios bankroto procedūros buvo tikras netikėtumas daugybei fizinių ir juridinių asmenų, o praktikoje sutinkama nemažai atvejų, kuomet verslas patiria nuostolius dėl nepagrįsto, netinkamai ar per ilgai vykdomo ikiteisminio tyrimo proceso, procesinių prievartos priemonių taikymo. Kaip verslui elgtis tokiose situacijose? Ar įmanoma įrodyti valstybės kaltę? Ne veltui sakoma, kad verslui, ypač veikiančiam ilgalaikių ir brangių investicijų reikalaujančiose srityse, vienas iš esminių jų sėkmės garantų yra valstybės teisinės ir mokestinės aplinkos stabilumas. Šiame numeryje aptarsime galimybės imtis veiksmų ir kokia praktika egzistuoja užsienio šalyse. Taip pat kalbinsime mūsų svečią Advokatų tarybos pirmininką prof. dr. Igną Vėgėlę. Malonaus skaitymo! GLIMSTEDT teisės žinių redakcija MĖNESIO SKAIČIUS 50 GLIMSTEDT praėjusio mėnesio skaitytojai turėjo skirtingų patirčių dėl sankcijų Rusijai. Praėjusio mėnesio apklausoje paklausti apie tai, ar verslas pajuto su Rusija susijusių sankcijų įtaką, 50 proc. respondentų pasisakė, kad tai pajuto, likę 50 proc. teigė nepastebėję įtakos. Suteikime daugiau galimybių JAUNIEMS žmonėms www.ateiciai.lt
INTERAKTYVUS TURINYS Mėnesio tema Valstybė (savivaldybė) negali nesąžiningai praturtėti sąžiningo verslo sąskaita 4 Ieškiniai bankų savininkams ir vadovams galimybė Snoro ir Ūkio banko kreditoriams? 8 Advokatų tarybos pirmininkas: Teko priimti trigubą iššūkį 11 Dėl ES teisės patirta žala kada verslas gali reikalauti ją atlyginti? 14 Valstybė pakeitė teisinį reguliavimą ar teisėti verslo interesai bus ginami? Didesnis Viešųjų pirkimų tarnybos dėmesys energetikos įmonių vykdomiems kuro pirkimams 16 22 AKTUALIJA Užsienio valstybių patirtis: įstatymų leidėjas turi įsipareigojimų 27 GLIMSTEDT žmogus Asocijuota partnerė, advokatė Doc. dr. Solveiga Palevičienė, LLM Kada galima reikalauti žalos atlyginimo dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų bei vilkinamo tyrimo? 23 Norėdami užsiprenumeruoti GLIMSTEDT teisės žinias spauskite čia: 20 Kviečiame Jus prisidėti prie šio leidinio turinio kūrimo. Siųskite klausimus, siūlykite temas, diskutuokite. El. paštas: naujienos@vipcommunications.lt Sekite mus tinkle: www.linkedin.com/company/245835 3
TEMA Valstybė (savivaldybė) negali nesąžiningai praturtėti sąžiningo verslo sąskaita Vyresnioji teisininkė, advokatė Inga Klimašauskienė Per pastaruosius metus ne kartą susidurta su situacija, kai valstybės ar savivaldybės įstaigos (perkančiosios organizacijos), įsigydamos papildomas atlygintinas paslaugas ar darbus, ne iki galo laikosi Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) normų, ir, siekdamos pateisinti savo neveiklumą, bando prisidengdamos VPĮ nuostatomis gauti naudos sąžiningo verslo sąskaita. Paprastai tariant, neatsiskaityti su verslu už paprašytas suteikti ir gautas paslaugas ar darbus. Perkančiosios organizacijos siekdamos pateisinti savo neveiklumą, bando prisidengdamos VPĮ nuostatomis gauti naudos sąžiningo verslo sąskaita. Paprastai tariant, neatsiskaityti su verslu už paprašytas suteikti ir gautas paslaugas ar darbus Negali būti šydu Vis dėlto, VPĮ normos negali būti saugos šydu perkančiajai organizacijai nesąžiningai praturtėti kito sąskaita. Todėl tikslinga priminti egzistuojančią teismų praktika dėl perkančiosios organizacijos pareigos prisiimti neigiamų padarinių riziką, jei ši nevykdo ar vykdo netinkamai pareigas, išplaukiančias iš VPĮ. Neretai, pirkimo sutartis jau būna pasirašyta ir vykdoma, tačiau iškyla poreikis papildomiems darbams ar paslaugoms įsigyti. Perkančioji organizacija savo iniciatyva tokių papildomų paslaugų ar darbų prašo pas tiekėją, tiekėjas juos suteikia, tačiau perkančioji organizacija apmokėti už tai atsisako. Įprastas tokio 4 atsisakymo pasiteisinimas pirktos papildomos paslaugos ar darbai, viršija pradinės sutarties kainą ar sutartis jau pasibaigusi, todėl neva neturi tam teisinio pagrindo. O tokio pagrindo neturi dėl to, kad pati perkančioji organizacija neatliko laiku reikiamų procedūrų pagal VPĮ. Pavyzdžiui, nepasinaudojo vienu iš
TEMA Teismų praktikoje pripažįstama, kad kaina yra viena svarbiausių viešojo pirkimo sutarčių sąlygų, tačiau kartu pažymima, jog tai per se nereiškia, kad pagal VPĮ dėl jos apskritai negalimi jokie šių sandorių pakeitimai kelių įstatymo leistinų būdų papildomiems darbams ar paslaugoms įsigyti. Fiksuota kaina nepaneigia galimybės keisti sutartį Nesileidžiant į konkrečias detales, kada ir kaip viešojo pirkimo sutarčių sąlygos, įskaitant kainą, gali būti keičiamos ar sudaromos naujos papildomoms paslaugoms ar darbams, visų pirma pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad kaina yra viena svarbiausių viešojo pirkimo sutarčių sąlygų, tačiau kartu pažymima, jog tai per se nereiškia, kad pagal VPĮ dėl jos apskritai negalimi jokie šių sandorių pakeitimai. Galimybė keisti viešojo pirkimo sutarčių nuostatas, susijusias su sandorio kaina, nors ir pripažinta išimtine, tačiau iš principo nėra paneigta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-713/2013; 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2014). Tad perkančioji organizacija negali pateisinti savo neatsiskaitymo su tiekėju vien tuo, jog, pvz., pirkimo sutartyje nustatyta fiksuota kaina, o perkančiosios organizacijos užsakytos papildomos paslaugos ar darbai ją viršija. 5 Neveikimas gali reikšti įstatymo pažeidimą Antra, pagal nuosekliai formuojamą kasacinę praktiką viešųjų pirkimų principų pamatinių nuostatų, perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimo pagrindų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, tačiau jų reikšmė nesumenksta ir viešajam pirkimui pasibaigus, nes tam tikrais atvejais, pvz., kai viešojo pirkimo sutartis sudaroma iš anksto nepaskelbus apie viešąjį pirkimą (tais atvejais, kai tai draudžia VPĮ) ar netinkamai vykdoma viešojo pir- Į turinį
TEMA kimo sutartis, gali reikšti viešųjų pirkimų principų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Taigi, jei perkančioji organizacija įsigyja savo iniciatyva papildomas paslaugas ir darbus, nesilaikydama VPĮ nuostatų, tokie veiksmai gali reikšti perkančiosios organizacijos neteisėtą elgesį (neveikimą). Galiausiai, teismų praktikoje aiškiai konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji kreipėsi į tiekėją, prašydama atlikti papildomus darbus ir už juos sumokėti, neinicijuojant atitinkamų viešųjų pirkimų procedūros, nukrypsta nuo VPĮ įtvirtintos tvarkos, pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Tai neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai (neveikimas). Toks neteisėtas perkančiosios organizacijos neveikimas laikomas prieštaraujančiu ne tik VPĮ nustatytai tvarkai, bet ir pažeidžia viešojo pirkimo tikslą siekį racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Neigiami padariniai turi tekti perkančiajai organizacijai Už VPĮ tinkamą vykdymą atsakinga perkančioji organizacija. Jei ši nevykdo ar Teismų praktikoje aiškiai konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji kreipėsi į tiekėją, prašydama atlikti papildomus darbus ir už juos sumokėti, neinicijuojant atitinkamų viešųjų pirkimų procedūros, nukrypsta nuo VPĮ įtvirtintos tvarkos, pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo principą vykdo netinkamai pareigas, išplaukiančias iš VPĮ, jai turi tekti neigiami padariniai. Jei būtų priešingai, galėtų kilti situacijos, kai perkančioji organizacija pasinaudotų ar turėtų naudos iš savo neteisėtų veiksmų. Tai suponuotų perkančiosios organizacijos nepagrįsto praturtėjimo grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-320/2011; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-713/2013; 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje bylo- 6
Bendro principo, kad perkančioji organizacija už VPĮ įstatyme numatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo atsakyti nepaneigia. Todėl iš to kylančius neigiamus padarinius, šiuo atveju pareigą atsiskaityti su tiekėju už jo suteiktas papildomas paslaugas ar atliktus darbus, perkančioji organizacija turėtų prisiimti TEMA kyla piniginė prievolė atsiskaityti su tiekėju už papildomai suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Perkančioji organizacija neturėtų būti atleista nuo pareigos atsiskaityti ir tuo atveju, jei jos konkretus pareigūnas tokioje viešojo pirkimo sutarties vykdymo eigoje galimai viršijo savo kompetencijos ribas. Nes, kaip pažymi kasacinis teismas, juridinio asmens atstovai savo veiksmais jam sukuria teisinius padarinius prieš kitus sąžiningus asmenis. Jei kyla abejonių dėl šių veiksmų teisėtumo, iš juos priėmusių asmenų galima reikalauti prisiimti teisinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Tiesa, reikia paminėti, kad įstatymas atskiriems atvejams numato tam tikrų išlygų (pavyzdžiui, maksimalią papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kainą). Vis dėlto, bendro principo, kad perkančioji organizacija už VPĮ įstatyme numatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo atsakyti nepaneigia. Todėl iš to kylančius neigiamus padarinius, šiuo atveju pareigą atsiskaityti su tiekėju už jo suteiktas papildomas paslaugas ar atliktus darbus, perkančioji organizacija turėtų prisiimti. je Nr. 3K-3-132/2014). Todėl esant situacijai, kai pati perkančioji organizacija dėl savo neveiklumo ar neišmanymo laiku neatlieka būtinoms papildomoms paslaugoms ar darbams įsigyti atitinkamų pirkimo procedūrų, kurių poreikį lemia, pažymėtina, nuo tiekėjo nepriklausančios priežastys, be kita ko, tiekėjas sąžiningai bendradarbiavo ir kooperavosi, bet tokias paslaugas ar darbus perkančioji organizacija įsigyja, naudojasi rezultatu ir pretenzijų tiekėjui jokių neturi, perkančioji organizacija turėtų prisiimti neigiamų padarinių riziką, t.y. prievolę atsiskaityti su tiekėju už gautas paslaugas ar atliktus darbus. Negali išvengti prievolės atsiskaityti Svarbu pažymėti, kad šiuo atveju versti tiekėją išsiieškoti skolą iš perkančiosios organizacijos inicijuojant žalos atlyginimo procesą jog tai pasitaiko, matyti netgi žemesnių instancijų teismų sprendimų motyvuose taip pat nėra teisinga. Žala tiekėjui kyla ne dėl VPĮ pažeidimo, o dėl to, kad perkančioji organizacija neįvykdė savo prisiimtų įsipareigojimų. Todėl perkančiajai organizacijai 7 Į turinį
TEMA Ieškiniai bankų savininkams ir vadovams galimybė Snoro ir Ūkio banko kreditoriams? 2014 m. audito bendrovės Ernst&Young bei Snoro administratoriaus sudarytas susitarimas gali būti laikomas vienu iš tokių bandymų išplėsti atsakingųjų asmenų ratą Vyresnysis teisininkas, advokatas Audrius Žvybas Snoro ir Ūkio bankų veiklos nutraukimas bei prasidėjusios bankroto procedūros buvo tikras netikėtumas daugybei fizinių ir juridinių asmenų, vienaip ar kitaip patikėjusių savo lėšas šioms finansų įstaigoms. Dalis jų sėkmingai pasinaudojo indėlių draudimo institutu ir, neskaitant psichologinio šoko, nepatyrė jokių finansinių nuostolių. Tačiau nemaža dalis subjektų, kuriems indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimas negaliojo arba kurių reikalavimai viršija draudžiamas sumas, iki šiol atidžiai stebi bankroto procesus ir vis dar tebesitiki atgauti nors dalį patikėto turto. 8 Abiejų bankų bankroto administratorių skelbiamos ataskaitos aiškiai rodo, kad šioms viltims nebus lemta išsipildyti, tad kai kurie kreditoriai pradeda žvalgytis, kam dar būtų galima reikšti pretenzijas dėl patirtos žalos. Bandymai išplėsti atsakingųjų ratą 2014 m. audito bendrovės Ernst&Young bei Snoro administratoriaus sudarytas susitarimas gali būti laikomas vienu iš tokių bandymų išplėsti atsakingųjų asmenų ratą. Akivaizdu, kad bankus auditavusios bendrovės buvo potencialus kreditorių taikinys, tai patvirtino ir auditorių savivaldos organų sprendimai atimti auditorių pažymėjimus tiems auditoriams, kurie tiesiogiai buvo atsakingi už abiejų bankų auditą. Abi audito įmonės yra itin savo reputaciją saugančios tarptautinės bendrovės, o tai irgi skatina kreditorius reikšti joms pretenzijas, tikintis, kad viešumas ir neigiamas kontekstas privers šias bendrovės tartis ir mokėti kompensacijas, net nelabai gilinantis į atsakomybės sąlygas ir pagrindus. Vis dėlto, kreditorių reikalavimai yra tokie dideli, kad net ir audito bendrovių kompensacijos nekompensuos bent nedidelės dalies visų kreditorių ža-
TEMA Tiesiogiai iš valstybės reikalauti žalos dėl tariamai netinkamai Lietuvos banko vykdytos komercinių bankų priežiūros nėra pagrindo. Tačiau bent jau Snoro atveju kreditoriai turi teisę reikšti ieškinius dėl kitų valstybės institucijų veiksmų los. Tokiomis aplinkybėmis kreditorių žvilgsniai krypsta į dar vienus subjektus, kurie yra glaudžiai susiję su šių bankų žlugimo istorijomis Lietuvos bankas ir Lietuvos valstybę. Lietuvos banko atsakomybė? Galimybė nukreipti pretenzijas Lietuvos bankui, kuris vykdė abiejų žlugusių bankų priežiūrą, tikrino, kaip bankai laikosi nustatytų normatyvų, ar užtikrina esminių bankininkystės principų laikymąsi, buvo kreditorių aptarinėjama jau nuo pirmųjų kiekvieno banko veiklos sustabdymo dienų, tačiau nė vienas šių svarstymų nebuvo įgyvendintas iki pat 2014 m. pabaigos, kuomet grupė kreditorių Snoro bankroto procese pareiškė 9 ieškinį, atsakovais patraukdami ne tik audito bendrovę, tačiau ir Lietuvos banką, Lietuvos valstybę, taip pat buvusius Snoro banko akcininkus. Šių ir, tikėtina, kitų būsimų panašių ieškinių nagrinėjimo metu teismai turės nuspręsti, ar nurodytieji asmenys gali būti laikomi atsakingi už padarytą žalą, o jei gali kokia apimtimi ir kokiomis sąlygomis. Lietuvos banko įstatymas numato galimybę bylinėtis su Lietuvos banku ir reikalauti žalos atlyginimo. Lietuvos banko įstatymo 45 straipsnyje įtvirtinta, jog žala, atsiradusi dėl Lietuvos banko ar Lietuvos banko tarnautojų neteisėtų veiksmų, susijusių su finansų rinkos priežiūros atlikimu, atlyginama tik tuo atveju, jeigu nukentėjęs asmuo įrodo, kad žala buvo padaryta dėl Lietuvos banko ar Lietuvos banko tarnautojų kaltės. Taigi, minėta įstatymo nuostata įtvirtina kelias išankstines sąlygas, kurios turi būti patenkintos siekiant išsireikalauti žalos atlyginimo iš Lietuvos banko: pirma, žalą turi sukelti Lietuvos banko arba atskirų Lietuvos banko tarnautojų veiksmai; antra, atlyginama tik dėl neteisėtų veiksmų padaryta žala; trečia, nukentėjęs asmuo (šiais atvejais Snoro arba Ūkio banko kreditorius) turi įrodyti priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir jo patirtos žalos. Pirma, reikėtų įrodyti, kad žala atsirado dėl Lietuvos banko atstovo, kuris nesiėmė konkrečių priemonių arba priėmė sprendimus, pažeisdamas nustatytas taisykles ar tvarką, veiksmų. Antrasis momentas yra keblesnis ieškovas turi atskleisti ir įrodyti konkrečius neteisėtus veiksmus. Pažymėtina, kad nagrinėjant klausimus, ar Lietuvos banko atitinkamos tarnybos efektyviai vykdė Snoro ir Ūkio bankų priežiūrą, būtų susiduriama su reguliacinio pobūdžio sprendimais, kuomet Lietuvos bankas turi diskrecijos teisę imtis vienų ar kitų priemonių. Daugeliu atveju gali būti konstatuojama, jog Lietuvos bankas elgėsi planingai, sistemingai ir apdairiai (teisėtai), o tai reikštų, kad jo atsakomybė už žalą yra negalima. Visgi, kreditoriams tikriausiai liktų galimybė įrodyti teismui, kad tam tikri veiksmai nebuvo pakankamai apdairūs arba jais buvo pažeisti tam tikri principai, kas taip pat galėtų sąlygoti atsakomybės atsiradimą. Taigi, remiantis lingvistine teisės aktų Į turinį
TEMA dėl rengimosi dalinti banką į gerąjį ir blogąjį bei tokių planų atsisakymo. analize galima konstatuoti, jog Lietuvos bankas galėtų būti laikomas atsakingu už Snoro ir Ūkio bankų kreditoriams padarytą žalą, tik jei būtų konstatuoti konkretūs neteisėti Lietuvos banko ar jo darbuotojų veiksmai. Kaip žinoma, po Snoro banko griūties tam tikri atsakingi Lietuvos banko pareigūnai neteko darbo, tačiau nėra aišku, ar tai tiesiogiai gali būti siejama su tokių pareigūnų neteisėtais veiksmais ir ar tai galėtų būti laikoma viena iš Lietuvos banko atsakomybės egzistavimo sąlygų. Kalta valstybė? Kitas svarbus klausimas, kuris kilo tikrai ne vienam kreditoriui ar galima reikalauti kompensacijos tiesiogiai iš Lietuvos valstybės už galimai neapdairią (jei būtų įrodyta) bankų priežiūrą ar kitus veiksmus, dėl kurių žala buvo patirta. Lietuvos banko įstatymas iš dalies atsako į šį klausimą, nurodydamas, kad nei Lietuvos Respublika gali būti laikoma atsakinga už Lietuvos banko prievoles, nei, savo ruožtu, Lietuvos bankas turi atsakyti už Lietuvos Respublikos prievoles. Taigi, tiesiogiai iš valstybės reikalauti žalos dėl tariamai netinkamai Lietuvos banko vykdytos komercinių bankų priežiūros nėra pagrindo. Tačiau bent jau Snoro atveju kreditoriai turi teisę reikšti ieškinius dėl kitų valstybės institucijų veiksmų banko veiklos sustabdymo metu dėl akcijų nusavinimo, Nors Lietuvos bankas ar Lietuvos Respublika ir gali pasirodyti labai patrauklūs atsakovai, iš kurių norėtųsi reikalauti žalos atlyginimo, tačiau atrasti ir įrodyti tokios atsakomybės sąlygas būtų pakankamai sudėtinga KLAUSIMAS Jūsų nuomone, ar Jūs patyrėte žalos dėl neteisėtų valstybės veiksmų? Manau, kad taip. Manau, kad ne. Sunku pasakyti, nesu gerai įsigilinęs. Nežinau. SPAUSKITE ATSAKYMĄ Žinoma, vargu, ar pavyktų įrodyti, jog Vyriausybės sprendimas paimti Snoro akcijas visuomenės poreikiams galėjo pats savaime sukelti žalos, nes jau iki akcijų paėmimo (kad ir koks nereikalingas atrodytų pats šis veiksmas) akcijų vertė buvo nukritusi, o bankas buvo nebemokus (remiantis priežiūros institucijų informacija), tačiau valstybės dvejonės dėl banko skaidymo, planų rengimas, vėliau jų atsisakymas gal ir galėjo prisidėti prie dar didesnių nuostolių. Tokiose bylose tektų remtis ne tik teisės aktų analize, tačiau ir ekonomistų vertinimu, lyginti įvairius scenarijus (jei bankas būtų padalintas, jei būtų priimti kiti sprendimai) ir taip įrodinėti valstybės institucijų veiksmų teisėtumą, priežastinį ryšį. Atsakant į šiuos klausimus taip pat tikėtina susidurti su diskrecinio pobūdžio sprendimų teisiniu vertinimu ir jų kvalifikavimu sprendžiant klausimą dėl atsakomybės sąlygų buvimo/nebuvimo. Apibendrinant, reiktų pasakyti, kad nors Lietuvos bankas ar Lietuvos Respublika ir gali pasirodyti labai patrauklūs atsakovai, iš kurių norėtųsi reikalauti žalos atlyginimo, tačiau atrasti ir įrodyti tokios atsakomybės sąlygas būtų pakankamai sudėtinga. Kelios bylos, kuriose pabandyta šiuo kebliu keliu eiti, parodys, kiek tokie mėginimai gali pasiteisinti ir kiek teismai leisis į diskusijas dėl šių subjektų atsakomybės sąlygų. Nepasisekus, kreditoriams teks arba susitaikyti su esama padėtimi (kaip minėta, ketvirtos eilės kreditorių reikalavimai tikriausiai nebus patenkinti nei Snoro, nei Ūkio banko bankroto byloje), arba ieškoti kitų galimybių. Viena iš jų ieškiniai buvusiems bankų savininkams ir vadovams. 10
GLIMSTEDT SVEČIAS Advokatų tarybos pirmininkas: Teko priimti trigubą iššūkį Ne visada malonūs netikėtumai atvėrė kūrybinių galimybių potencialą, taip savo ir administracijos darbą advokatūros savivaldoje apibūdina Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė. Pirmasis uždavinys buvo sutelkti komandą reformuojant advokatūros administracijos kolektyvą. Visuomet buvau įsitikinęs, kad reikia rasti būdą dirbti su žmonėmis, kuriuos randi jie turi patirtį, žinias, išmano procesus ir vis dėlto, turi įpročių, kuriuos šviežiai atėjęs, puikiai suvoki, kad privalai pakeisti ir, kas žmogiškai nelengva, negali delsti. Taigi man buvo labai svarbu nukreipti visų advokatūros darbuotojų tikslus į bendrus tikslus advokatūros tikslus. Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė Metinis advokatų susirinkimas ką tik praėjo jau metai, kai esate išrinktas Lietuvos Advokatų tarybos pirmininku. Kokia, Jūsų nuomone, dabartinė Lietuvos advokatūros situacija, kokias problemas ar naujas galimybes pamatėte tapęs pirmininku? Ir nebūdamas pirmininku, advokatūra gyvenau, dalykine prasme buvau aktyvus dalyvavau Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos darbe, turėjau atradęs savo nišą privačioje praktikoje, jau buvo tekę viešumoje ginti advokato profesijos garbę aiškinant, kokia jos prasmė, kur esmė. Tapus pirmininku administracinė perspektyva leido dar labiau įsitraukti įsigilinti į problemas, poreikius, raidos perspektyvą. Prisipažinsiu, man didžiausia staigmena buvo suvokti, kiek daug netikėtumų ir ne visada malonių, ir tuo pačiu, kiek daug galimybių atveria viena vienui vienintelė problema pasitikėjimo stoka. Supuolus aplinkybėms teko priimti trigubą, kaip vadinu, iššūkį. Deja, šiame procese daliai darbuotojų teko asmeninės sėkmės ieškoti kitose darbovietėse ir veiklose ne visi savo asmeninius siekius galėjo ar norėjo derinti su advokatūros bendruomenės tikslais ir poreikiais, kuriuos, tikėdamiesi pokyčių, kolegos savo balsavimu man patikėjo. Vertinu, kad esminiai darbai šioje srityje pavyko. Aišku, tiek man, tiek 11 kolektyvui teko sugerti daugybę emocijų: ir išeinančiųjų, ir pasiliekančiųjų. Darbas su žmonėmis yra nepaliaujamas procesas, todėl ir toliau tenka daug laiko tam skirti. Antras iššūkis bendram darbui sutelkti Advokatų tarybą. Tai buvo iš tiesų nemažai laiko reikalaujanti veikla: kiekvienas šios Advokatų tarybos narys yra aukščiausios kvalifikacijos advokatas, turintis savo advokatūros viziją, matantis net ir savitas priemones, kaip šią viziją įgyvendinti. Nereikia pamiršti, kad net penkeri dabartinės tarybos nariai kartu su manimi dalyvavo Advokatų tarybos pirmininko rinkimuose; tai pusė advokatūros bendruomenei atstovaujančios Tarybos narių. Galiu tik pasakyti, kad aš tikiu stipriais žmonėmis. Sutelkęs juos draugėn, privalau pats pasitempti. Todėl tai man įdomu. Yra tekę girdėti min- Į turinį
GLIMSTEDT SVEČIAS tį, kad B lygio vadovai pritraukia C lygio personalą. Advokatai visada žaidė A lygoje. Ir patikėjo, kad aš galiu atstovauti jiems. Kad ir kaip nelengva laviruoti, bet kartu radome būdus, kaip suderinti pavienes mintis į vieningus dokumentus ir vieningus tikslus bei priemones. Ir tai pavyko praėjus metams Advokatų taryba turi savo darbo reglamentą. Pirmą kartą istorijoje ji dirba planingai patvirtintas dvejų metų veiklos planas sufleruoja, kam reikia skirti prioritetą, kai Prezidentė Dalia Grybauskaitė pernai vetavo Seimo priimtas Advokatūros įstatymo pataisas, teigdama, kad bandymas įstatymu įtvirtinti neribotą vadovo kadencijų skaičių yra nedemokratiškas bei stabdo galimybę paspartinti permainas šioje srityje. Kokia Jūsų nuomonė? Vertinant bendrai, Jūs būtumėte griežtesnio ar lengvesnio reguliavimo teisės aktais šalininkas? Visuomet pasisakiau kuo daugiau teisių perduoti pačiai bendruomenei. Tačiau Kyla abejonių, ar papildomas pramonės parkų teisinis reguliavimas iš viso yra reikalingas ir ar nepridarys daugiau žalos nei naudos Kiek pavyko rasti viešai skelbiamų duomenų, esate jauniausias Europoje advokatų asociacijos atstovaujamo kolegialaus organo Advokatų tarybos vadovas. Trūkumas tai, ar privalumas, Jūsų akimis? Lietuvos advokatų bendruomenės 2014 apsisprendimas nuoseklus žingsnis esminio advokatūros savivaldos atsinaujinimo keliu. Mano vertinimu, jaunystė yra yda tik tuo, kad greitai praeina. Štai mūsų broliai estai, kuriuos kiek ironizuojame, tačiau visada širdyje siekiame lygiuotis ir pralenkti, turi ministrą pirmininką Taavi Rõivas, kuriam tik 34. Neseniai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku paskirtas profesorius Rimvydas Norkus irgi tik dvejais metais vyresnis. Jaunystės esminės duobės patirtis ir socialinių ryšių stoka. Šio aspektu, turiu iš tiesų didelę patirtį asociacijų valdyme (buvau išrinktas Lietuvos teisininkų draugijos pirmininku), turiu vadybinę patirtį (buvau katedros vedėjas, kontoros seniūnas), ir socialinius ryšius megzti kol kas sekėsi jie sukurti per nuolatinį aktyvų bendravimą su visa teisine bendruomene. prispaudžia laikas ar išorinės aplinkybės. Trečias iššūkis atkurti pasitikėjimą savivalda ir į ją išrinktais atstovais. Praėjusių metų Visuotinis advokatų susirinkimas parodė, kokia didžiulė praraja atsivėrė tarp advokatų ir jos rinktų savivaldos organų. Pirmą kartą nebuvo patvirtintas Advokatų tarybos jos diskrecija siūlomas biudžetas. Tai itin sudėtingas procesas. Kaip man viskas atrodo šiandien? Atrodo, kad didesnioji dalis advokatų atranda pasitikėjimą advokatūra. Nereikia pamiršti, kad kiekvienoje bendruomenėje tarp iš tiesų gražių tikslų siekiančių ir siūlančių pokyčius, būna tokių, kurie visų pirma kelia savo asmeninius tikslus, pamindami bendruomenės tikslus. Be to, kai kuriems bendruomenės nariams itin sunku susitaikyti su tuo, kad į Lietuvos advokatūrą atėjo pokyčių metas. Ir nors deklaruojami gražūs tikslai, neretai už jų slypi asmeninių ambicijų verpetas. O šalia šių iššūkių virtinė kasdienių paprastų darbų: susitikimai, pagalba mūsų bendruomenės nariams advokatams, santykiai su valstybinėmis institucijomis ir teismais, dokumentų šūsnys, skambučiai, gyventojų reiklumas, teisinių paslaugų rinkos pokyčiai ir dar daug kito. tai neturi reikšti sąstingio. Toje konkrečioje situacijoje Prezidentės pozicija buvo labai aiški rotacija yra sveikas ir sveikintinas dalykas bet kokioje organizacijoje. Atsisukus atgal man atrodo, kad visi advokatai pritarė Prezidentei tik jie tai darė tuo advokatiškai, ką aš vadinu minkštuoju keliu pasinaudodami procedūriniais niuansais parodė, kad supranta ir gina suklydusius, tačiau netoleruos paklydimo, vedančio į konfliktą, viešą kritiką, nuolatinį pažeminimą ir panieką. Kokios mano kaip vadovo savybės? Manau, kad esu lankstus, kantriai siekiu savo tikslo, esu linkęs ieškoti kompromiso, kad būtų patenkinti kuo daugiau žmonių. Tačiau, kai kalba eina apie efektyvumą, kokybę, esu griežtas. 12 Kaip Lietuva, Jūsų nuomone, atrodo Europos teisinėje padangėje? Ko galime pasimokyti iš užsienio šalių? Iššūkiai mane privertė dairytis sprendimų pavyzdžių senosios Europos šalyse, vykstant į tarptautinius renginius. Juos priėmus buvo būtina pasigilinti ir į užsienio advokatūrų veiklą. Ko labiausiai trūksta
GLIMSTEDT SVEČIAS Lietuvoje pagarbos ir kultūringos pozicijos. Esame piktoki vieni kitiems. Mums kaip Lietuvos atstovams Europoje dar reiktų pasimokyti delikatumo, diplomatijos ir pusiausvyros, derėtų ugdytis emocinį intelektą. Kita vertus, turime drąsos, atkaklumo, noro neatsilikti tai veda į priekį. Vis dėlto to lengvumo, su kuriuo kitų tautų atstovai dirba savo darbą, neatrandame. Turiu pripažinti, kad aktyviai studijuojame užsienio šalių patirtį, dabar gilinamės į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problematiką užsienyje, kreipiamės į tarptautines organizacijas, rinkdami informaciją apie advokatų mokestinių, draudimo, ribotos atsakomybės problemų sprendinius. pagalbos srityje dirbantiems advokatams, tačiau turi būti garantuojamas normalus atlyginimas jiems. Džiaugiamės, kad Teisingumo ministerija tai mato ir supranta šiais metais žadama visiškai panaikinti įsiskolinimą, manau, tai bus puiki motyvacinė priemonė susikaupti ir dirbti kokybiškiau. Paminėsiu, kad šiemet valstybės skirti asignavimai sumokėti advokatams užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir atlyginti kitas teisinės pagalbos išlaidas sudaro beveik 5,7 mln. Eurų, iš viso biudžetas padidėjo nuo 4,05 iki 6,66 mln. eurų. Advokatų bendruomenės laukiantys iššūkiai, susiję su reguliavimu būtina pradėti svarstyti kai kurias advokatūros kartą buvo atliktas auditas, išskirti prioritetai Advokatų tarybos darbe advokatai žino, kas planuojama, kas jų laukia ateityje. Kur Lietuvai, vertinant advokatų veiklą, jos reguliavimą ir praktiką, dar reikėtų pasitempti? Kokių iššūkių matote, bent jau artimiausiais metais? Į šį klausimą advokatams už mane atsako gyventojai advokatų klientai ir žiniasklaida. Be abejo, tai teikiamų paslaugų kokybė ir profesinės etikos paisymas, teisėtų priemonių naudojimas gynyboje. Negalima pasimiršti, kad advokatas yra įsipareigojęs ne tik klientui, bet ir teisingumui. Kelti savo profesinę kvalifikaciją yra kur valstybės garantuojamos teisinės įstatymų pataisas, ir būtinai svarstyti įstatų keitimo/ tikslinimo klausimą, tobulinti Etikos kodeksą. Advokato praktika užsiimate jau 12 metų. Kokie, Jūsų nuomone, buvo svarbiausi pokyčiai Lietuvos advokatams per šiuos metus? Išskirčiau pokyčius savivaldoje padidinome asociacijos nariams teikiamų ataskaitų skaičių, šią informaciją paskelbėme likus mėnesiui iki Visuotinio advokatų susirinkimo, parengėme finansinių dokumentų aiškinamuosius raštus. Pirmą 13 Tikiuosi, kad advokatai junta pokyčius ir kasdieninėje veikloje: rodome dėmesį advokatams ir advokato padėjėjams, padidinę organizuojamų kvalifikacijos kėlimo seminarų skaičius, pasiekėme, kad į Vyriausybės darbotvarkę būtų įtrauktos administracinių bylų teisenos įstatymo projektas, pagal kurį numatomas tik advokatų atstovavimas klientams. Bus ir dar keletas pokyčių, apie kuriuos nenoriu dar viešai kalbėti, tačiau jie turėtų pasirodyti artimiausioje ateityje. Ką Jums asmeniškai reiškia būti advokatu? Kodėl pasirinkote šią profesiją ir ar taip ją įsivaizdavote pasirinkdamas? Malonumą padėti, parodyti kelią, išeitį, kai jos kiti neberanda, pasiūlyti sprendimą į bėdą pakliuvusiam žmogui, kai tapęs sudėtingų aplinkybių auka, jis negeba išlaikyti sveiko proto pusiausvyros savo jėgomis. Ačiū už pokalbį. Į turinį
AKTUALIJA Dėl ES teisės pažeidimo patirta žala kada verslas gali reikalauti valstybės ją atlyginimo? Visgi, valstybės institucijos ne visada vykdo ES teisės aktų reikalavimus ir tokiais savo veiksmais gali sukelti žalos kuriame iš ūkio sektorių veikiantiems subjektams Vyresnysis teisininkas Dr. Feliksas Miliutis Europos Sąjungos (ES) teisė garantuoja verslo subjektams galimybę nediskriminacinėmis sąlygomis vykdyti veiklą visoje ES teritorijoje, užtikrindama laisvą kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimą. Be to, ES teisė gali tiesiogiai ūkio subjektams suteikti tam tikras teises arba įpareigoti valstybes nares jiems tokias teises užtikrinti. Visgi, valstybės institucijos ne visada vykdo ES teisės aktų reikalavimus ir tokiais savo veiksmais gali sukelti žalos kuriame iš ūkio sektorių veikiantiems subjektams. Asmuo, dėl tokio ES teisės pažeidimo patyręs žalos, turi teisę reikalauti kompensacijos iš valstybės pateikdamas ieškinį nacionaliniams teismams. Kada atsakinga valstybė? ES teisę sudaro ES steigimo ir veikimo sutarčių nuostatos, tiesiogiai taikomos privalomos reglamentų nuostatos, direktyvų nuostatos, kurias valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę bei sprendimų nuostatos privalomos jų adresatams. Taigi valstybė gali pažeisti ES sąjungos teisę: nustatydama tokį teisinį reguliavimą, kuris prieštarauja ES steigimo ir veikimo sutarčių ar ES reglamentų nuostatoms; veikdama priešingai privalomoms ES steigimo ir veikimo sutarčių, ES reglamentų ar sprendimų nuostatoms; neperkeldama, netinkamai ar pavėluotai į nacionalinę teisę perkeldama direktyvų nuostatas. Valstybė veikia per savo kontroliuojamas institucijas. Tų institucijų, kurias išlaiko ir kurių veiklą kontroliuoja valstybė veiksmai priskirtini valstybei (valstybei priskirtini ir savivaldybės institucijų veiksmai). Dėl šios priežasties, tokių institucijų padaryti ES teisės pažeidimai laikytini valstybės padarytais ES teisės pažeidimais. Įdomu, jog ES teismų praktikoje taip pat buvo keliamas klausimas ar viešas valstybės institucijos pareigūno pareiškimas gali būti laikomas pažeidžiančiu laisvą prekių judėjimą užtikrinančias ES teisės nuostatas bei pagrindu reikalauti atlyginti dėl to 14 padarytą žalą. Kritikavo keltuvą Vienos iš Suomijos ministerijų atstovas viešai spaudoje ir televizijoje įvardijo Italijoje gaminamą automobilinį keltuvą kaip turintį trūkumų ir netinkamą rinkai. Dėl šio pareiškimo žalą patyrusi įmonė ją prisiteisti bandė iš valstybės įrodinėdamas ES teisės pažeidimo faktą. ES teisės pažeidimas nebuvo nustatytas, atsižvelgiant į tai, kad ministerijos atstovas išsakė savo asmeninę poziciją, kuri buvo nesuderinama su jo atstovaujamos institucijos pozicija ir tai tariamai žalos patyręs keltuvų gamintojas galėjo suprasti. ES teismų praktikoje pripažįstama, kad valstybės atsakomybės už ES teisės pa-
žeidimus klausimas gali būti keliamas neatsižvelgiant į tai ar ES teisę pažeidžia įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ar teisminės valdžios institucija. Pateiktini šie keli įdomesni ES teismų nagrinėti ES teisės pažeidimų pavyzdžiai: Vokietija buvo faktiškai uždraudusi eksportuoti alų iš Prancūzijos į Vokietiją nustatydama alaus grynumo reikalavimus draudimą prekiauti alumi su priedais; Jungtinės Karalystės teisės aktais, nustatančiais papildomus reikalavimus dėl žvejybos laivų registracijos, susijusius su tokių įmonių savininkų gyvenamąja vieta, pilietybe ir gyvenamąja vieta, buvo apribotos kitų valstybių narių asmenų valdomų laivų (iš esmės Ispanijos piliečių) teisė žvejoti jos teritoriniuose vandenyse; Vokietijai netinkamai perkėlus įmonių grupių apmokestinimą reglamentuojančios direktyvos nuostatas, bendrovėms, vadovaujantis ES teisei prieštaraujančiomis nacionalinės teisės nuostatomis, buvo nepagrįstai padidinta mokestinė našta; Jungtinės Karalystės vykdomosios valdžios institucija atsisakė išduoti eksporto licenciją gyvoms avims į Ispaniją eksportuoti dėl to, kad Ispanijos skerdyklose nėra laikomasi ES direktyvos, nustatančios reikalavimą apsvaiginti gyvūnus prieš juos skerdžiant; Jungtinės Karalystės priežiūros tarnyba atsisakė išduoti leidimą medicininės kilmės produktui pagal nacionalinę teisę, kuri buvo nesuderinama su tokią veiklą aiškiai reglamentuojančiomis ES direktyvos nuostatomis, kurias nacionalinė teisė ir turėjo įgyvendinti; Vokietija netinkamai perkėlė direktyvų, reglamentuojančių veterinarinius patikrinimus ES nuostatas į nacionalinę teisę (nustatė pernelyg griežtus reikalavimus importuojamai mėsai) ir apribojo kiaulienos eksportą į Vokietiją (daugiausia iš Danijos). Vokietija buvo faktiškai uždraudusi eksportuoti alų iš Prancūzijos į Vokietiją nustatydama alaus grynumo reikalavimus draudimą prekiauti alumi su priedais Kokios valstybės atsakomybės sąlygos? Vadovaujantis ES teismų praktika, nacionaliniame valstybės narės teisme reiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo gali būti patenkintas, jei tenkinamos šios sąlygos: pažeista ES norma siekiama suteikti teises asmeniui paprastai tokiomis ES normomis laikomos ES vidaus rinkos laisves bei lygiavertį traktavimą užtikrinančios, kitos apsauginės bei draudimus valstybėms narėms nustatančios nuostatos; pažeidimas yra pakankamai rimtas pažeista teisės norma yra tiksli ir aiški (nepaliekanti valstybei narei diskrecijos laisvės, ar pažeidimas ištaisytas; sukelta žala; 15 AKTUALIJA egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp pažeidimo ir žalos žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo privalo įrodyti, jog žalą jis patyrė būtent dėl ES teisės pažeidimo. Europos Komisija turi teisę prieš valstybę narę pradėti ES teisės pažeidimo procedūrą (pvz., dėl direktyvos neįgyvendinimo). Europos Komisijai tokį sprendimą priėmus, tikybė verslo subjektams sėkmingai reikalauti žalos atlyginimo, kaip rodo praktika, reikšmingai padidėja. Taip yra ir dėl to, jog nebereikia įrodinėti pažeidimo ir jo rimtumo fakto. Kokie nuostoliai yra atlyginami? Konkrečiam subjektui dėl ES pažeidimo iš valstybės priteistinų nuostolių dydis nustatomas pagal nacionalinę teisę. Visgi, ES teismų praktikoje pripažįstamas visiškas nuostolių atlyginimo principas (atlyginami tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai nuostoliai, pavyzdžiui, negautos pajamos). Be to, kompensacija turi būti reali ir adekvati padarytai žalai, ji negali būti tik nominali. Per kiek laiko galima kreiptis dėl nuostolių atlyginimo? Terminą, per kurį galima kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, nustato nacionalinė teisė. Lietuvoje šis terminas yra treji metai. Tuo atveju, jei ES teisės pažeidimo turinį sudaro netinkamas direktyvos nuostatų perkėlimas ar tokių nuostatų neperkėlimas, Ieškinio senaties terminas negali būti pradėtas skaičiuoti, kol direktyva nėra tinkamai perkelta į nacionalinę teisę. Senaties termino eiga taip pat turėtų būti sustabdyta tada, kai Europos komisijoje vyksta pažeidimo dėl verslo subjekto potencialaus reikalavimo pagrindą sudarančios ES teisės nuostatos procedūra. Į turinį
AKTUALIJA Valstybė pakeitė teisinį reguliavimą ar teisėti verslo interesai bus ginami? GLIMSTEDT asocijuota partnerė, advokatė Doc. dr. Solveiga Palevičienė, LLM Deja, vienareikšmio atsakymo nei Lietuvoje, nei užsienio šalyse nėra: įstatymo leidėjo atsakomybės galimybė pripažįstama, bet teisinės priemonės yra ribotos ir praktinių pavyzdžių nedaug Verslui, ypač veikiančiam ilgalaikių ir brangių investicijų reikalaujančiose srityse, vienas iš esminių jų sėkmės garantų yra valstybės teisinės ir mokestinės aplinkos stabilumas. Todėl natūralu, kad vis dažniau keliamas klausimas, ar valstybės institucijos turėtų kompensuoti verslo patirtus nuostolius neplanuotai ir/ar iš esmės pakeitus teisinį reguliavimą. Pavyzdžiui, mokestinę aplinką, aplinkosauginius, teritorijų planavimo, veiklos licencijavimo reikalavimus, kvotų sistemą ar tarifų apskaičiavimo tvarką, dėl ko verslas patiria nuostolių, netenka galimybės toliau plėtoti planuotos veiklos ar iš esmės sumažėja veiklos pajamos. Deja, vienareikšmio atsakymo nei Lietuvoje, nei užsienio šalyse nėra: įstatymo leidėjo atsakomybės galimybė pripažįstama, bet teisinės priemonės yra ribotos ir praktinių pavyzdžių nedaug. Ilgą laiką praktikoje buvo abejonių, ar šis straipsnis gali būti taikytinas įstatymų leidėjui, laikantis pozicijos, kad CK specialus deliktas apima tik vykdomosios valdžios institucijų veiksmus ir neveikimą. Bet kuriuo atveju administraciniai teismai praktikoje atsisakydavo vertinti ginčijamų teisės aktų teisėtumą, nurodydami, kad tai yra išimtinė Konstitucinio Teismo išimtinė kompetencija. Lietuvos patirtis: įstatymų leidėjo atsakomybė labiau teorinė galimybė Vertinant Lietuvos teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, akivaizdu, kad įstatymo leidėjo atsakomybės klausimas nėra aiškiai reglamentuotas, o teismų praktikoje galima pastebėti tik ypač retus bei fragmentiškus galimo įstatymo leidėjo atsakomybės atvejus bei aiškių, nuoseklių ir sistemingų valstybės kriterijų šioje srityje nebuvimą. Apskritai, valstybė gali būtu įpareigota atlyginti nuostolius dėl savo neteisėtų veiksmų pagal CK 6.271 str. 1 d. kuris įtvirtinta, kad žalą, 16 atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydamas konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.
AKTUALIJA minus, ne vienam pareiškėjui entuziazmas bylinėtis dingdavo. Juo labiau, kad net ir pripažinus teisės aktą prieštaraujančiu Konstitucijai galimybė prisiteisti tokiu neteisėtu aktu sukeltą žalą nebuvo ir iki šiol nėra taip paprasta jau vien dėl riboto KT nutarimo galiojimo atgal principo ir įstatymo teisėtumo prezumpcijos iki KT nutarimo priėmimo. Savo nelengva patirtimi šioje srityje, ko gero, galėtų pasidalinti ne vienas pensininkas, bandęs prisiteisti neišmokėtos pensijos dalį dėl pripažinto prieštaraujančiu Konstitucijai Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir kitų teisės aktą. Akivaizdu, kad įstatymo leidėjo atsakomybės klausimas nėra aiškiai reglamentuotas, o teismų praktikoje galima pastebėti tik ypač retus bei fragmentiškus galimo įstatymo leidėjo atsakomybės atvejus bei aiškių, nuoseklių ir sistemingų valstybės kriterijų šioje srityje nebuvimą Toks požiūris lėmė būtinybę, iškilus abejonei, prašyti paties teismo, nagrinėjančio bylą dėl žalos atlyginimo, stabdyti bylos nagrinėjimą bei kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl išaiškinimo, ar konkretus teisės aktas atitinka Konstituciją. Žinant ilgus tokių bylų nagrinėjimo ter- 17 Žinant ilgus tokių bylų nagrinėjimo terminus, ne vienam pareiškėjui entuziazmas bylinėtis dingdavo Nors šiandien dienai dėl pripažinto antikonstituciniu teisės akto prisiteisti žalą vis lengviau, tačiau ji teismų dažniausiai atlyginama kitais pagrindais nei taikant deliktinės valstybės atsakomybės normas, pvz. priėmus specialią tvarką ar tiesiog paties KT nutarime numatytu pagrindu, teismams iš viso vengiant pasisakyti apie įstatymo leidėjo atsakomybės privatiems asmenims pagrindus ar kriterijus. Vertinant galimybę prisiteisti žalą dėl įstatymo leidėjo teisėtų veiksmų, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos deliktinėje teisėje galioja principas, kad atlyginama tik neteisėtais veiksmais sukelta žala. CK 6.246 str. 3 d. numato, kad teisėtais veiksmais padaryta žala turi būti atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Specialiame valstybės atsakomybės delikte jokių nuostatų, kaip kai kuriose valstybėse, kuriose būtų numatyta teisėtais valdžios institucijų veiksmais sukeltos žalos atlyginimo galimybė, nenumatyta. Tradicinis teisėtos žalos padarymo reglamentavimo atvejis, kuri galėtų būti aktualus analizuojant įstatymo leidėjo atsakomybę, tai nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams. Pvz., CK 4.100 straipsnyje įtvirtinta paimti daiktą ar kitą turtą, priklausantį asmeniui privačios nuosavybės teise, visuomenės poreikiams leidžiama tik išimtiniais atvejais ir tik įstatymų nustatyta tvarka; daikto (turto) savininkui atlyginama pinigais to daikto (turto) rinkos kaina. Šios nuostatos iš esmės pakartoja bendrus Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus nuosavybės apsaugos principus, numatančius, kad iš savininko gali būti paimama tik tada, kai ji būtina visuomenės poreikiams ir kai už ją teisingai atlyginama. Aiškindamas šią nuostatą, Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ribojant nuosavybės teises visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus Į turinį
AKTUALIJA instancijos teismai šioje byloje pripažino, kad įstatymų leidėjui uždraudus hidroelektrinių statybą ant Nemuno upės buvo pažeistas ieškovo teisėtų lūkesčių principas ir jam padaryti nuostoliai turi būti atlyginti (CK 1.2, 1.5 straipsniai, 6.251 straipsnio 1 dalis, Konstitucijos 46 straipsnis), tačiau LAT sprendė, jog teismai neatskleidė bylos esmės. Taigi, realiai atsakomybė įstatymų leidėjui nebuvo pritaikyta. Saulės energijos gamintojų ieškiniai taip pat atmesti Kiti naujausi teisminės praktikos pavyzdžiai iš administracinių teismų praktikonstituciškai svarbius tikslus; turi būti paisoma proporcingumo principo. Šiandien teisminės praktikos pavyzdžių, kai nepripažinus atitinkamo teisės akto prieštaraujančiu Konstitucijai, būtų bandoma kelti įstatymo leidėjo atsakomybės klausimą už teisėtais veiksmais padarytą žalą per nuosavybės teisių apsaugą, nesant akivaizdaus valstybės tiesioginio ekspropriacijos akto, praktiškai nėra. Nepaisant teismų ir pačios valstybės rezervuotos pozicijos įstatymo leidėjo atsakomybės atžvilgiu pastaraisiais valstybės šis klausimas, ypač kai kalbama apie Konstitucijoje įtvirtintų ir EŽTT konvencijos ginamų teisių apsaugą, keliamas Verslui taip pat gali tekti prisiimti daugiau rizikos dėl galimo verslo sąlygų pasikeitimo programą ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Ieškovas teigė, kad atlikti poveikio aplinkai vertinimo darbai ir rezultatas yra jo nuosavybė, o Seimui priėmus įstatymo pakeitimą laikytina, kad valstybė paėmė iš jo nuosavybę visuomenės poreikiams tenkinti. Žemesnės vis dažniau. Valstybės pozityvioji pareiga Teismų praktikoje yra buvę pavyzdžių dėl žalos, susijusios su atitinkamų nacionalinės teisės aktų nepriėmimu, arba taip vadinamos legislatyvinės omisijos, atlyginimo. Pavyzdžiui, vienoje byloje, kurioje ieškovė prašė priteisti iš Lietuvos valstybės žalos atlyginimą, kadangi psichiškai nesveikas atsakovas nužudė jos dukterį. LAT, sekdamas EŽTT praktikoje akcentuojama valstybės pozityviąja pareiga sukurti veiksmingą žmogaus gyvybei apsaugoti teisinį ir administracinį aparatą, byloje buvo iškėlęs klausimą dėl galimos įstatymo leidėjo atsakomybės dėl netinkamo ir neefektyvaus teisinio reglamentavimo, nesukuriančio aiškių pareigų konkretiems subjektams atlikti būtinus veiksmus, užtikrinančius tinkamą psichikos ligonių priežiūrą. Administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra sprendęs dėl valstybės neveikimu padarytos žalos atlyginimo klausimą, tarkime, nesudarius tinkamų teisinių prielaidų gydytis transseksualumą. Nemuno upės atvejis Vienas iš pirmųjų mėginimų verslui prisiteisti žalą dėl teisės aktų pakeitimo buvo susijęs su teisės aktu, kuriuo uždrausta statyti užtvankas Nemuno upėje pakeitimo (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-84/2007). Ieškovas iki šio akto pakeitimo planavo pradėti hidroelektrinės statybą ir tam parengęs poveikio aplinkai vertinimo 18
AKTUALIJA interesų pokyčius. Proporcingumo principas Tad ūkio subjektai, kurių ekonominė veikla per se yra susijusi su rizikos elementu, negali turėti teisėtų lūkesčių, kad teisės aktų leidėjui, naudojantis savo diskrecija, esama situacija apskritai išliks nepakitusi ir kad įstatymų leidėjas nepriims tokių teisės aktų pakeitimų, kurie gali sukelti asmeniui neigiamų (pvz., finansinių) padarinių. Kita vertus, tokie ir negali net minimaliai užtikrinti intereso, nėra, todėl reikalavimai atlyginti verslo patirtus nuostolius galiausiai buvo atmesti. Apibendrinant: Valstybės atsakomybės taikymas yra labai ribotas Šiandien dienai nekvestionuojama įstatymo leidėjo pareiga gerbti verslo teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, užtikrinant teisinio reguliavimo tikrumą kos yra susiję su žalos atlyginimu verslininkams, pakeitus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo priemones reglamentuojančius teisės aktus (pvz. LVAT 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2834/2013; 2014 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2834/2013). Teismai šiose bylose vieningai padarė išvadą, jog sumažinus iš saulės pagamintos elektros energijos supirkimo tarifus, elektros energijos gamintojų, gavusių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus, teisėti lūkesčiai ir įgytos teisės gali būti ginamos nuosavybės teisės aspektu. Kita vertus, ieškiniai atmesti, padarius išvadą, jog teisės aktų pakeitimai atitinka nuosavybės teisės ribojimo kriterijais. Teismai, sprendė, kad reguliavimas pagrįstas teisėtu tikslu viešuoju interesu, konstitucine vertybe apsaugoti (ginti) vartotojų teises ir teisėtus interesus (Konstitucijos 46 str. 5 d.). Be to, atsižvelgdami į ETT praktiką, teismai sprendė, jog byloje analizuojamas specifinės valstybės srities skatinimo priemonių (tam tikros formos paramos) energetikos sektoriuje skyrimo pobūdis suponuoja itin plačią įstatymų leidėjo diskreciją ją reguliuoti, ypač atsižvelgiant į visuomeninių santykių, viešųjų pakeitimai negali būti neadekvatūs siekiamiems tikslams, paneigti įgytų teisių esmę, pažeisti proporcingumo principą. Teismai nurodė, jog atsižvelgiant į individualias bylos aplinkybes, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti, ar atitinkami pakeitimai nepaneigė įgytos teisės esmės, ar jie atitiko proporcingumo principą. Todėl įgytos teisės esmė negali būti laikoma paneigta, jei jos egzistavimas net ir po atliktų jos turinį lemiančių pakeitimų išlieka prasmingas, teisės turėtojas pakankamai reikšminga ir adekvačia apimtimi gali įgyvendinti atitinkama subjektine teise garantuotus interesus. Teismai konstatavo, jog šiose bylose nustatytų aplinkybių kontekste svarbu, jog skatinimo sistemos priemonių taikymas pareiškėjų atžvilgiu nebuvo visiškai panaikintas, duomenų, kad jo pastatytos saulės elektrinės tolesnis eksploatavimas iš esmės yra praradęs ekonominę prasmę (pvz., akivaizdžiai nuostolingas) 19 ir stabilumą, apsaugant asmenų teises bei vykdant teisės aktais prisiimtus įsipareigojimus asmeniui,. Tačiau dėl iki šiol bandomų taikyti daugiau tradicinių teisinio reguliavimo priemonių, iš esmės nepritaikytų įstatymo leidėjo atsakomybei taikyti, bei dėl plačios įstatymo leidėjo diskrecijos ir būtinybės derinti viešuosius interesus, valstybės atsakomybės taikymas yra labai ribotas. Tikėtina, jog ateityje atsakomybės kriterijai ir pagrindai bus labiau išgryninti ir aiškesni, praktinių įstatymo leidėjo atsakomybės pavyzdžių daugės. Taip pat tikėtina, kad dėl vis didėjančio spaudimo valstybėms ir įstatymų leidėjams ne tik dėl įsipareigojimų viešojo intereso gynimo srityje nacionaliniu lygiu, bet ir dėl tarptautinių įsipareigojimų ES ir pasauliniu lygiu aplinkosaugos, sveikatos apsaugos srityse, verslui taip pat gali tekti prisiimti daugiau rizikos dėl galimo verslo sąlygų pasikeitimo. Į turinį
GLIMSTEDT ŽMOGUS Laisvalaikį dažniausiai stengiasi praleisti su šeima. Turi tris vaikus, tad visi drauge stengiasi kuo daugiau pamatyti, keliauti ir pažinti Asocijuota partnerė, advokatė Doc. dr. Solveiga Palevičienė, LLM Praktikos sritys Lyginamoji sutarčių ir deliktų teisės Arbitražo teisė Tarptautinės prekybos teisė Investicijų teisė Aukščiausiame Teisme. Nuo 2009 iki 2013 metų ji dirbo vyriausiaja Prezidentės patarėja teisės klausimais Prezidentūroje. S. Palevičienė yra aktyvi akademinės bendruomenės narė. Ji yra docentė Civilinės justicijos institute, Teisės fakultete, Mykolo Romerio universitete, kuriame ji dėsto civilinę teisę daugiau kaip dešimt metų. Šiuo metu ji dėsto Lyginamosios sutarčių teisės, Neturtinių teisių apsaugos bei Investicijų apsaugos ir arbitražo teisės dalykus magistratūros studentams bei vykdo mokslinius tyrimus lyginamosios sutarčių, deliktų, tarptautinio arbitračio bei investicijų teisės srityse. S.Palevičienė yra baigusi Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, 2008 metais ji apsigynė disertaciją Mykolo Romerio universitete, kuriame šiuo metu dirba docente ir dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose Specializacija S. Palevičienė advokatė ir GLIMSTEDT asocijuota partnerė, kuruojanti Teisminių ginčų ir arbitražo grupę. Advokatė specializuojasi lyginamosios sutarčių ir deliktų teisės, arbitražo, tarptautinės prekybos ir investicijų teisės srityse. Solveiga turi daugiau nei aštuonerių metų darbo praktikos kaip teisėjo padėdėja ir teismo pirmininko patarėja Lietuvos Kolegos Solveigą apibūdina kaip labai užsispyrusią, kryptingą ir nuolat naujas viršukalnes siekiančią užkariauti teisininkę 20